Самарская инициатива
Примечание редакции. Мы получили от одного из наших авторов, Ильи Александровича Болдова, который уже публиковал в нашем журнале свои предложения об изменении патентного законодательства, сообщение о том, что его усилия увенчались некоторым успехом - Самарская городская дума приняла решение выступить с законодательной инициативой по этому вопросу. Ниже мы публикуем полученные материалы и ждем откликов от читателей "по существу вопроса".

Самарская Губернская Дума третьего  созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законодательной инициативе по внесению проекта Федерального закона «О внесении изменений в Патентный закон Российской Федерации»,
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, Самарская Губернская Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в Патентный закон Российской Федерации» (в части  отмены критерия «изобретательский уровень» и введения критерия «изобретательский шаг», отмены статей закона отрицательно влияющих на положение и права изобретателей в России, в том числе отмену пошлин для граждан Российской Федерации).
2. Обратиться к законодательным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам Государственной Думы от Самарской области с просьбой поддержать настоящий проект Федерального закона.
3. Поручить депутату Государственной Думы Белоусову Александру Николаевичу предоставлять настоящий законопроект в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
* * *
 Проект
Вносится Самарской Губернской Думой
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Патентный закон Российской Федерации
Статья 1. Внести в пункт 1 Статьи 4 Патентного закона Российской Федерации (Федеральный закон № 3517-1 от 23 сентября 1992 г.; Федеральный закон № 150-ФЗ от 27 декабря 1992 г.; Федеральный закон № 194-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; Федеральный закон № 176-ФЗ от 24 декабря 2002 г.; Федеральный закон № 22-ФЗ от 7 февраля 2003 г.;) изменения, изложив его в следующей редакции:
Изобретением является вновь созданное знание в виде технического решения, как результат разрешения технического противоречия. Техническое противоречие – ситуация, когда при попытке улучшить одну характеристику или показатель качества технического объекта ухудшается другая его характеристика или показатель. Обратно пропорциональное соотношение между этими характеристиками или показателями является техническим противоречием
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский шаг и промышленно применимо.
Изобретение является новым, если знания о заявленном техническом решении не опубликованы на дату приоритета. Публикацией изобретения является любое документальное фиксирование технического решения (в виде созданного знания), доступное неограниченному числу лиц, и позволяющее установить дату приоритета и авторство, в том числе поданные на регистрацию в Российской Федерации заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Изобретение имеет изобретательский шаг, если для разрешения технического противоречия применены знания, не применявшиеся ранее для достижения полученного технического результата в данной технической системе. Применяемыми знаниями являются физические эффекты, технические приемы, системные операции.
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в какой-либо отрасли деятельности человека.
Если сущность изобретения стала общедоступной, по вине автора (авторов) или иного лица, получившего от них прямо или косвенно такие знания, то данный факт не является обстоятельством, препятствующем признанию патентоспособности изобретения, при условии подачи заявки на изобретение автором (авторами) в течение шести месяцев с даты раскрытия знаний о сущности изобретения. Обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
Статья 2. Внести изменения в Статью 8 Патентного закона Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:
Статья 8. Патентообладатель
Патент выдается : автору (или авторам) изобретения, полезной модели или промышленного образца. На техническое решение, охраняемое патентом, автор имеет исключительные авторские права. Срок действия исключительных авторских прав устанавливается в 20 лет с даты приоритета. При заключении автором (авторами) авторского договора с физическим или юридическим лицом, ему передаются неисключительные права на патент. На срок действия авторского договора такое лицо приобретает права патентобладателя. Перечень прав, и иные условия использования изобретения, определяется сторонами в авторском договоре. Авторский договор регистрируется в Союзе изобретателей Российской Федерации.
Статья 3. Статью 9 Патентного закона Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
Статья 9. Авторы аналога и прототипа
Охраняемое патентом техническое решение создается как применение автором, для разрешения технического противоречия ранее созданных (открытых) другими лицами знаний.
Авторы таких знаний (авторы аналога и прототипа) имеют права на отчисления, с полученного патентообладателем вознаграждения за использование изобретения, если с момента открытия (создания) таких знаний прошло менее 20 лет. Размер отчислений устанавливается в размере 5 % от сумм, полученных патентообладателем от использования изобретения, автору (авторам) аналога, и 5 % автору (авторам) прототипа. Выплаты вознаграждения авторам аналога и прототипа производятся через Союз изобретателей Российской Федерации.
Статья 4. Статью 91 Патентного закона Российской Федерации – исключить.
Статья 5. Абзац 1 Пункта 1 Статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
1. Патентообладателю, являющимся автором изобретения принадлежат исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патентообладателю, получившему неисключительные права на использование изобретения, принадлежат права, определенные в авторском договоре.
Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительных прав патентообладателя:
(далее по тексту)
Статья 6. Пункт 6 Статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
Срок действия патента Российской Федерации для граждан Российской Федерации устанавливается в 20 лет. В случае смерти автора изобретения до истечения срока действия авторских прав, они передаются его наследникам, а при отсутствии оных передаются Союзу изобретателей Российской Федерации.
Срок действия патента для иностранных физических или юридических лиц устанавливается на основании международных договоров или на основании принципа взаимности.
Статья 7. Пункт 3 Статьи 13 Патентного закона Российской Федерации – исключить.
Статья 8. Внести изменения в Статью 33 Патентного закона Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:
Статья 33. Патентные пошлины
1. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, в том числе за поддержание его в силе, с авторов – граждан Российской Федерации, пошлина не взимается. Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины с иностранных физических и юридических лиц, их размеры, сроки оплаты, вопросы уменьшения размера пошлин или их возврата, устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Патентные пошлины за юридические действия, связанные с патентами, полезными моделями или промышленными образцами поступают непосредственно в Федеральный бюджет Российской Федерации через федеральное казначейство.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации  В.В. Путин

* * *
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Патентный закон Российской Федерации» к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской федерации»
Анализ развития различных государств, как общественно-экономических формаций, привел еще в 19-м веке к выводу, сделанном классиками политэкономии, об опережающем развитии производительных сил, необходимых для изменения общественных отношений. Следовательно, для того, что бы общество перешло на следующую ступень развития, необходимо развивать производительные силы, которые обеспечат более высокую производительность труда и более высокий уровень жизни. Промышленная революция, охватившая Америку, страны Европы и Юго-Восточной Азии во второй половине 20-го века, наглядно показала воздействие научно-технической революции на жизнь общества и благосостояние граждан.
Но научно-техническая революция, как и вообще развитие производительных сил, невозможна без изобретений, без механизма регулирующего на государственном уровне вовлечение изобретений в производство.
Резюмируя вышеизложенный общий анализ ситуации можно говорить, что основным и главным фактором развития общества, можно и необходимо считать отношение государства к новаторам (изобретателям, программистам и иным творцам технических новшеств).
Каково же состояние отношения современной России к изобретателю?
Во-первых, стоит отметить, что эти отношения регулируются Законом РФ № 3518-1 от 23 сентября 1992 года с дальнейшими изменениями и дополнениями. В законодательстве РФ сегодня имеется много "сырых" и неработающих Законов. Законов позволяющих творить произвол по хотению лица, его применяю-щего. Это беда юридической неграмотности наших законодателей. Но, наверное, Патентный - единственный в стране закон, разработанный чиновниками, которые его применяют. Именно поэтому Патентный Закон позволяет по желанию эксперта, как выдать Патент на любое техническое решение, так и отказать в этом заявителю.
Данное утверждение основано на практике субъективного применения Ст.4 "Условия патентоспособности изобретения"… Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Простейший анализ текста данной статьи вызывает сразу несколько вопросов:
1. Каковы критерии определяющие "специалиста"?
2. Что подразумевается под термином "явным образом"?
3. Каковы критерии определяющие "уровень техники"?
Как показывает практика (и нормативные документы Роспатента) при применении данной правовой нормы, эксперт в своем сознании формирует некие образы "специалиста" и "уровень техники", а затем соотносит их с заявленным автором техническим решением. На основании таких умственных, субъективных действий принимается решение, имеющие юридические последствия в виде наличия или отсутствия исключительных прав заявителя подтвержденных Патентом на изобретение.
Поскольку эксперт - человек, то указанные в Ст. 4 критерии, явно зависят от знаний эксперта. Следовательно, в сознании одного эксперта эти "специалисты" и "уровни техники" могут быть одни, а в сознании другого - иными. Т.е. один эксперт может посчитать заявку достойной выдачи Патента, а другой эксперт - нет.
Но согласно основам Права, применение Закона не может зависеть от знаний или субъективного мнения лица, его применяющего. Тем более что такие расплывчатые критерии как "специалист" и уровень техники" нельзя применять для анализа конкретных технических решений. Как уже говорилось выше, эксперт является человеком со своим уровнем знаний, на основании которого он и формирует какие-то образы. Но эксперт не может знать абсолютно все, что известно в данной области техники. Следовательно, необходимо признать, что формирование образов "специалиста" и "уровня техники" происходят некорректно (из-за неполноты знаний эксперта), или на формирование данных образов воздействовали и некие неизвестные эксперту, но существующие знания.
Но тогда следующим шагом необходимо признать влияние на формирование данных образов и неоткрытых знаний, которые также неизвестны эксперту.
К тому же совершенно не ясно, какие “специалисты” и “уровень техники” имеются в виду, в какой стране. И молодой выпускник ВУЗа, и изобретатель самоучка и главный инженер предприятия, и ученый с мировым именем – все они специалисты. Кого из них имеет в виду эксперт при проведении экспертизы заявки на изобретение? Некий обобщенный образ? Также не ясно как эксперт представляет “уровень техники”? На основании технической информации, публикуемой в России? Во всем мире? Но если читать всю публикуемую техническую информацию, то на это нужно более 240 часов в сутки. Физических сил любого человека на это не хватит. А это означает, что указанные критерии – совершенно не применимы для объективного анализа технических решений.
С точки зрения методологии, критерии "специалиста" и "уровня техники" являются субъективной абстракцией, неприменимой в законодательстве.
Критерий "явным образом", также субъективный, вообще выводит процедуру экспертизы заявок на изобретение в область абстракций второго порядка. Поскольку эксперт должен не только представить в своем сознании некоего "специалиста", но и наделить его неким самостоятельным сознанием, логикой и механизмом принятия решений, с помощью которых данный "специалист", вместо эксперта Роспатента, и принимает решение о соответствии заявки критерию патентоспособности "изобретательский уровень".
Поскольку экспертиза заявок на изобретение длится годами, то каким-то образом эксперт Роспатента должен уметь перемещаться вместе со “специалистом”, “уровнем техники” и “явным образом” на месяцы и годы в прошлое с точностью до дня. Для этого эксперт должен хранить в своем сознании и однозначно представлять “специалиста” и “уровень техники” на каждый день в прошлом, что в принципе невозможно сделать ни одному человеку.
Правила применения критерия “изобретательский уровень” по нормативным документам Роспатента, продолжают и развивают субъективизм экспертизы.
Согласно п.19.5.3(3) Правил
“Не признаются соответствующими критерию изобретательского уровня изобретения основанные, в частности…
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых, и связь между которыми, осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;”
Если оставить в стороне рассуждения об “известности” (кому?) “частей, правил, рекомендаций и результатов” к которым применимы все вышеприведенные соображения о “следовании явным образом специалисту”, то можно сделать только один вывод:
- разработчики данных Правил полагают, что изобретения могут создаваться только из неизвестных никому частей, с неизвестными свойствами и непредсказуемым результатом.
Даже если изобретатель изобретает из того, что ему известно (как и любому человеку), то ни из чего другого он изобретать не может. Для получения нужного результата, он применяет те устройства и способы, что могут дать ему этот результат.
Еще один немаловажный вывод из данного пункта Правил можно сделать, что, по мнению работников Роспатента, могут быть известны (кому? когда?) абсолютно все свойства чего-либо.
Но даже с точки зрения философии абсолютно все свойства материи, как философской категории, равно как и свойства сделанных из нее узлов, деталей и механизмов не могут быть известны. Иначе науке будет нечего исследовать и открывать. Также, сумма частей соединенных различными связями никогда не обладает теми же свойствами, что и слагаемые. Имеет место быть переход количества в качество.
В данном случае экспертиза просто противоречит как основным постулатам философии, на которых построена современ-ная наука и техника, так и просто здравому смыслу
Абсурдность критерия “изобретательский уровень” и Правил его применения, можно проиллюстрировать аналогией:
Представим, что в уголовном праве действует следующий критерий: Правонарушение может считаться преступлением, если оно для юриста явно выходит за уровень преступности. Ясно, что это полный бред и произвол.
Работы Г.С. Альшуллера по анализу многих сотен и тысяч изобретений, по созданию Теории и Алгоритма Решения Изобретательских Задач, позволяют выделить действительно объективные "кирпичики изобретений". Это "физические эффекты", "технические приемы" и "системные операции". Все эти понятия имеют конкретное смысловое значение как, например "эффект полупроводимости", "зубчатое зацепление", "переход в под (над) систему" и не допускают вольного толкования.
При этом необходимо понимать, что изобретение рождается как разрешение некоего существующего технического противоречия (невозможно сделать и необходимо сделать) в конкретном техническом устройстве с помощью объективно существующих и известных автору знаний.
С данной позиции, критерий патентоспособности следует назвать "изобретательский шаг" и трактовать как следующее:
Изобретение имеет изобретательский шаг, если для разрешения технического противоречия применены  знания,  не применявшиеся ранее для достижения полученного технического результата в данной технической системе. Применяемыми  знаниями являются физические эффекты, технические приемы, системные операции.
В настоящее время многие авторы подают новые и новые заявки на выдачу Патента, слегка изменив свою или чужую заявку. Этим авторы стараются застолбить или защитить возможно больший объем возможных изменений основной заявки. С существующим сегодня расплывчатым критерием "изобретательский уровень" это порождает "вал пустых заявок", позволяет экспертами Роспатента за определенную мзду выдавать Патенты на решения, созданные на уровне рацпредложений.
Введение объективного критерия "изобретательский шаг" отсечет все "пустышки", оставит только достойные технические решения.
Понимание того, что изобретение рождается из неких знаний о существовании и функционировании устройств, машин, механизмов, свойствах вещественного мира, физических законов и открытий, приводит к следующему выводу:
Изобретение не рождается на пустом месте. При создании изобретения используются знания и разработки (технические решения), авторами которых являются другие люди.
При оформлении заявки на изобретение автор заявки указывает на аналог и прототип, которые привели его к данному техническому решению. Но если данное решение не могло возникнуть без аналога и прототипа, и автор пользовался трудом их авторов, то необходимо платить за такое использование.
Следовательно, необходимо вводить в Патентный Закон РФ новую правовую норму - отчисления с полученного вознаграждения авторам аналога и прототипа. Отчисления производить на протяжении 20 лет с даты создания новых знаний авторами аналога и прототипа..
Упрощенно можно представить процесс создания изобретений, как расширяющуюся вниз пирамиду. Вершина её – открытие нового физического эффекта или иной реальной закономерности вещественного мира. Затем идут изобретения:
первого уровня – применение этого (эффекта) для того-то;
второго уровня - применение этого для того-то, так-то;
третьего уровня - применение этого для того-то, так-то и так-то, причем вот-этак;
четвертого уровня - применение этого для того-то, так-то и так-то и вот-этак, причем вот это сделано таким;
и далее, далее …
Верхние этажи - фундаментальная наука, ниже - отраслевая наука, ниже - производство. Так называемые “пионерские” изо-бретения, открывающие новые области науки и техники, практи-чески никогда не были внедрены в производство в чистом виде. Всегда они давали целый сонм “потомков” - технических решений, которые также патентовались учеными, но зачастую также редко реализовывались на производстве.
Если провести анализ по количеству внедрения изобретений, то окажется, что большинство внедренных и реализованных на практике изобретений расположены в нижних этажах условной пирамиды. И полученный экономический эффект и, соответственно авторское вознаграждение достаются нижним этажам, то есть изобретениям ниже второго уровня. Но почему же в таком случае, не оплачен труд по созданию изобретений тем авторам, с изобретений и открытий которых началось все создание этой изобретательской пирамиды?
С введением такой нормы (при условии, что Патенты не будут выдаваться на всякую ерунду) каждый автор действительно значимого открытия или изобретения, давшего много "изобретений - потомков" будет заслуженно вознагражден.
Данный механизм отчисления части вознаграждения, будучи реализован, даст автоматическое финансирование фундаментальной и прикладной науки от производства, а не от бюджета.
Если говорить в целом об отношении государства к изобретателю, то просматривается крайне негативная тенденция на удушение и ликвидацию изобретателя. В первую очередь это связано с принципиально неправильным подходом в определении критерия патентоспособности, как было показано выше. Во - вторую очередь, это касается экономических барьеров в виде непомерно высоких пошлин за подачу и рассмотрение заявки на выдачу патента, за поддержание его в силе.
Если государству действительно необходимо развитие производства, необходим изобретатель, то логичным было бы не создавать рогатки в виде высоких пошлин и сборов, а наоборот всемерно помогать, холить и лелеять изобретателя.
С уплатой пошлин Роспатенту в нашей стране дело обстоит довольно странно.
Во-первых, пошлины почему-то устанавливаются не налоговым кодексом, а Постановлением Правительства РФ.
Во-вторых, собираются государственные пошлины почему-то не на счета федерального казначейства, а на расчетный счет в банке. А поскольку эти деньги идут мимо федерального бюджета, то и проверке их расходования счетной палатой они неподвластны. Пошлина называется государственной, но почему-то платится получастной лавочке, по тем расценкам, какие она установит.
В 2002 году Постановлением Правительства РФ пошлины были подняты от 3-х до 50-и раз. Сделано это было под предлогом вступления России в ВТО. Весьма странный аргумент. Вступление России в ВТО откладывается на годы и неизвестно еще когда будет (если будет) а пошлины уже подняли. Причем здесь ВТО и деньги из кармана нищего российского инженера? Поднять пошлины для иностранных заявителей, оградив интересы российских граждан, было бы логично. А вот когда доходы россиян сравняются с доходами европейцев, вот тогда можно будет и о чем-то говорить. И возникает закономерный вопрос, – а необходимо ли было вообще повышать размер пошлин? Что, несколько миллионов долларов, выкачиваемых Роспатентом из карманов нищих инженеров, нельзя оплатить из федерального (профицитного который год) бюджета?
Если это действительно “Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности” (т.е. часть Правительства РФ), то пусть финансируется, как и все министерства, из государственного бюджета через казначейство. Да, чиновники Роспатента лишатся бесконтрольной кормушки. Считаю, что это невелика потеря, технический прогресс государства намного дороже. Если оставить уплату пошлин авторами, то необходимо, что бы устанавливались они не Постановлением Правительства РФ (Ст.33 Патентного Закона РФ) а, как и иные государственные пошлины, Налоговым Кодексом РФ.
А Российского изобретателя необходимо избавить от уплаты каких-либо пошлин  на весь срок действия патента.
Стоит также особо отметить имеющийся в Патентном Законе РФ уникальный механизм отчуждения автора от собственного изобретения.
Ст. 13 П.3 Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются….
Считаем, что данное изменение Патентного Закона РФ, принятое Государственной Думой РФ с подачи Роспатента в феврале 2003 г. нарушает интеллектуальную безопасность страны и грозит потерей передовых позиций по всем направлениям развития техники и технологий.
В результате повышения пошлины до непомерной величины, сложилась ситуация когда автор изобретения не может их оплатить. Кабальный механизм передачи патента первому встречному, создает условия для захвата любым заинтересованным лицом исключительных прав на любое изобретение любого российского автора. Оговорка в тексте закона, что это должны быть "российский гражданин или юридическое лицо" не может спасти от утечки ценной информации за рубеж, с одновременной потерей Российской Федерацией прав на применение данного изобретения на территории страны. Фраза "на условиях, соответствующих сложившейся практике" позволяет провести данную "шпионскую" операцию за сравнительно небольшие (по сравнению с эффектом от реализации) деньги, поскольку сложившейся практики переуступки патентов практически нет. Обязанность автора передать права на патент первому кто изъявит такое желание, вообще лишает его возможности хоть как-то торговаться. Какую цену захотят дать, за такую и возьмут. Причем не оставив автору никаких прав!!!
Выскажем предположение, что данная правовая норма была внесена в Патентный Закон РФ либо с подачи неких Российских финансовых структур, которые хотели бы вложить деньги в чужую интеллектуальную собственность и "прихватизировать" ее, либо с подачи иностранных спецслужб, для облегчения им условий по выкачиванию из страны информации о технических новинках.
Абсурдность приведенного выше механизма можно проиллюстрировать аналогией. Если увеличить в несколько раз налог на имущество, то многие граждане страны, приватизировавшие жилье, не смогут заплатить такой налог. Тогда права на их жилье можно заставить передать тому, кто первый за них этот налог заплатит. И те, у кого есть деньги, за гроши получат исключительные права на чужие квартиры, выселят бывших жильцов и продадут жилье другим с огромной выгодой.
Считаем что факт наличия или отсутствия исключительных (авторских) прав не может зависеть от факта оплаты какой-либо пошлины государству.
Поскольку Патентный Закон РФ является частью общего законодательства РФ по интеллектуальной собственности, то он не может противоречить другим законам данной отрасли права. Согласно Закону РФ "Об Авторском праве и смежных правах", для возникновения авторских прав не нужна какая-либо регистрация. Авторские права на произведения науки, литературы или искусства возникают по факту их создания. А вот права на "техническое произведение" почему-то необходимо регистрировать, да еще платить за это пошлину патентному ведомству. Почему-то Закон стоит на стороне авторов всяких развлекательных песенок, картин, рисунков и фильмов, а интересы тех, кто своим трудом обеспечивает развитие промышленности, двигает технический прогресс - не защищены.
Необходимо полностью отменить действие п.3 Ст.13 Патентного Закона РФ, убрать его из текста закона.
Стоит также отметить, что с точки зрения профессиональных взаимоотношений с работодателями у авторов изобретений также не все гладко и справедливо.
Согласно п.2 Ст.8 Патентного Закона РФ
"Право на получение патента на изобретение.., созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя… принадлежит работодателю,…"
Данная правовая норма с точки зрения здравого смысла вообще не должна существовать. Поскольку ни в одном уставе, ни одного профсоюза, ни в одном коллективном договоре, ни в одном трудовом контракте нет обязательства работника мыслить творчески и создавать изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Если он и создает что-либо новое, то только в силу своих способностей и желания. Работодатель к этому не имеет никакого отношения и не должен иметь никаких авторских прав в любом случае. Ведь не претендуют же на авторские права поэтов, композиторов и исполнителей филармонии, студии звукозаписи и концертные залы.
Следовательно, сами понятия "служебное изобретение" (полезная модель, промышленный образец) необходимо исключить из Патентного Закона РФ, как и всю Статью 8.
И, наконец, главное препятствие на пути развития производительных сил страны - это полное отсутствие экономических механизмов и рычагов по внедрению технических новинок в производство. В 70-90 годы прошлого столетия именно по этой причине произошло отставание развития народного хозяйства СССР по сравнению с промышленностью капиталистических стран. Уменьшение экономического базиса, падение уровня жизни простых граждан привело к тому, что идеологическая надстройка социалистического государства в виде КПСС, просто рухнула. Произошел развал страны. Можно было бы сказать, что с тех пор ничего не изменилось. Нет, изменилось, но только в худшую сторону. Сегодня, как и тогда, внедрять изобретения, оказывать поддержку изобретателю просто невыгодно любому производственнику. Система ВОИР и информационного обеспечения о технических новшествах развалилась.
Ни один из ВУЗов страны не готовит специалистов по патентованию. Патентные отделы на большинстве промышленных предприятий ликвидированы. Количество заявок на изобретения в последние годы резко сократилось. Страна теряет передовые позиции по многим направлениям науки и техники.
Есть различные возможности для привлечения интереса промышленников к изобретениям. Наиболее простая из них это :
Внести изменения в налоговое законодательство. Освободить от налога на прибыль ту ее часть, что образуется от использования в производстве российских изобретений. Также освободить от налогов вознаграждение авторов изобретений, авторов аналога и прототипа.